Теория всего. Теория всего Статья 1110 гк

1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

Комментарий к ст. 1110 ГК РФ

1. Статья 1110 определяет общий смысл наследования (п. 1) и особенности правового регулирования возникающих при этом отношений (п. 2). Из правила п. 1 ст. 1110 с привлечением других правил (в основном из раздела V ГК) можно сформулировать ряд особенностей наследования как гражданско-правового явления.

(1) Наследование - посмертный переход имущества, возникающий в случае: а) смерти гражданина-наследодателя или б) объявления его судом умершим (далее для того и другого случая - умерший). При наследовании имущество умершего переходит к наследнику (наследникам), которого (которых) сам умерший определил в совершенной при жизни сделке (завещании) или которого (которых) называет закон, в соответствии с чем существуют два основания наследования - по завещанию и по закону (см. коммент. к ст. ст. 1111, 1116 ГК).

Хотя в п. 1 ст. 1110 говорится об имуществе умершего, правила ст. 1113 вполне определенно связывают наследование не только с биологической, но и с юридической смертью (объявлением умершим). Прямое указание на это со стороны закона исключает вывод, будто бы наследование связывается только с биологической смертью, тогда как объявление умершим влечет наследственноподобные отношения, которые за отсутствием собственных правил регулируются нормами наследственного права по аналогии. Всякая аналогия - средство устранения пробелов (преодоления случаев, когда подлежащее регулированию гражданское отношение прямо не урегулировано на законодательном уровне или иным образом, - п. 1 ст. 6 ГК). В данном же случае в силу ст. 1113 ГК, приравнявшей юридическую смерть к биологической по правовым последствиям (в виде открытия наследства), как раз никакого пробела нет, к той и другой наследственной ситуации применяются одни и те же нормы права, а для целей их дифференциации в самом законе существуют особые правила (см., например, ст. 46, п. 1 ст. 1114, п. 1 ст. 1154 ГК). С учетом этого принципиального замечания можно сделать ряд других выводов.

(а) Наследодатель - умерший гражданин (физическое лицо); иные лица не могут быть наследодателями и использовать наследование как правовую форму передачи своего имущества. Так, сходному наследованию - переходу имущества при реорганизации юридических лиц посвящены ст. ст. 57 - 60 ГК, а постоянно действующие субъекты (Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования) вообще едва ли нуждаются в подобных механизмах. Нормы наследственного права не применяются к прижизненным отношениям с участием гражданина (кроме связанных с подготовкой гражданина к смерти отношений по составлению, отмене и изменению завещания). Поскольку наследование покоится на факте смерти наследодателя (неизбежном событии или судебном решении), но не на его волевом действии, наследодателем может быть всякий, в том числе малолетний и недееспособный (ст. ст. 28, 29 ГК).

Иное дело - завещатель. Поскольку завещателями могут быть только полностью дееспособные лица (в том числе ставшие таковыми в порядке абз. 1 п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК), к тому же завещание - прижизненная сделка наследодателя, которая должна совершаться только лично (п. п. 2, 3 ст. 1118 ГК), то: а) в отличие от общей гражданской право- и дееспособности завещательная право- и дееспособность возникают одновременно; б) наследование после лиц, не обладающих полной дееспособностью, может быть только по закону. Так как закон требует от завещателя полной дееспособности в момент совершения завещания (п. 2 ст. 1118 ГК), ограниченно дееспособные и недееспособные лица (ст. ст. 29, 30 ГК) могут быть завещателями, если они были ограничены в дееспособности (признаны недееспособными) впоследствии (после совершения завещания). Однако в первом случае завещание может быть оспорено самим завещателем или иными лицами (чьи права или охраняемые законом интересы нарушены, например законными наследниками) по основанию п. 1 ст. 177 ГК с последствиями, предусмотренными абз. 2 п. 1 ст. 171 ГК, а во втором - опекуном недееспособного завещателя по основанию п. 2 ст. 177 ГК с последствиями, предусмотренными абз. 2, 3 п. 1 ст. 171 ГК (см. п. 3 ст. 177 ГК). Лицо может быть завещателем, если на момент совершения завещания его дееспособность восстановлена (п. 3 ст. 29, п. 2 ст. 30 ГК). Наличие у наследодателя специального признака предрешает состав наследства и особенности правового регулирования посмертного перехода его имущества (см., например, гл. 65 ГК).

(б) В отличие от наследодателя (гражданина) наследниками могут быть любые лица (физические, юридические, государственные и муниципальные образования, а также иностранные государства и международные организации) с той лишь особенностью, что наследовать по завещанию могут любые лица, а по закону - только граждане; кроме того, по закону (ст. 1151 ГК) имущество умершего в случае его выморочности переходит в собственность Российской Федерации, городов федерального значения (государственную собственность) и в муниципальную собственность (подробнее см. коммент. к ст. 1116 ГК).

(в) Объектами наследования не могут быть гражданская право- и дееспособность гражданина (п. 1 ст. 17, п. 1 ст. 21 ГК): правоспособность возникает в момент рождения и прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК); последнее касается и дееспособности, которая без правоспособности не существует, к тому же право- и дееспособность, образуя правосубъектность, выступают предпосылкой обладания субъективными правами и обязанностями и их реализации, неразрывно связаны с личностью гражданина. Право- и дееспособность гражданина прекращаются в момент его биологической смерти, поэтому, если гражданин объявлен умершим судом, его право- и дееспособность или уже прекратились в момент его смерти (если объявленный умершим на самом деле умер), или продолжают существовать (если объявленный умершим на самом деле жив). С учетом сделанных замечаний наследование - переход имущества (наследства, наследственного имущества), т.е. вещей и иного имущества, включая имущественные права и обязанности, поэтому объект наследования - субъективные имущественные права и обязанности умершего.

В состав наследства не входят (а значит, не наследуются и не опосредуются нормами наследственного права): а) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя; б) права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами; в) личные неимущественные права и другие нематериальные блага (ст. ст. 418, 1112 ГК). И хотя п. 1 ст. 150 ГК говорит о том, что в случаях и в порядке, предусмотренных законом, принадлежавшие умершему личные неимущественные права и другие нематериальные блага могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя, такие права и блага переходят по самостоятельному (иному, чем наследование) правовому основанию (не случайно, что закон должен предусматривать не только случаи, но и особый порядок их перехода, а осуществлять и защищать данные права и блага могут не только наследники правообладателя, но и другие лица).

(г) Наследование - не единственный случай посмертного перехода имущества: известны и иные случаи, которые закон регулирует особо и на которые нормы наследственного права не распространяются, - в таких случаях право указанных в законе лиц на получение имущества умершего ограничивает права его наследников. Так, ст. 561 ГК 1964 г. предоставляла гражданам-вкладчикам право сделать распоряжение сберкассе (банку) о выдаче вклада на случай смерти. При наличии такого распоряжения вклад не входил в состав наследства и переходил к указанному в нем лицу и только при отсутствии такого распоряжения наследовался на общих основаниях (ср. со ст. 1128 ГК). Данное правило, кстати, не утратило актуальности по сей день (см. ст. 8.1 Вводного закона).

Что же касается государственных наград умершего, они во всяком случае в состав наследства не входят и не наследуются, а передаются после смерти награжденного его наследникам для хранения как память (п. 1 ст. 1185 ГК, п. 12 Положения о государственных наградах). Исключение указанных видов имущества из состава наследства выводит их и из-под сферы действия наследственно-правовых норм; такое имущество не учитывается при определении и выплате обязательной доли (ст. 1149 ГК), не подвержено обращению взыскания по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК).

Итак, посмертный переход имущества связывается с наследованием, в то же время наследование - лишь общий и наиболее распространенный механизм посмертного перехода (распределения) имущества, который применяется во всех случаях, кроме тех, когда такой переход осуществляется по иному (самостоятельному) основанию или когда он невозможен.

(2) Наследование - юридическая связь между умершим наследодателем и одним (несколькими) живым наследником, именуемая законом универсальным правопреемством, в рамках которого наследодатель - правопредшественник, наследник - его правопреемник. Универсальность наследственного правопреемства означает, что имущество наследодателя (см. коммент. к ст. 1112 ГК) переходит к наследникам: а) в неизменном виде; б) как единое целое; в) в один и тот же момент.

(а) В порядке универсального правопреемства от наследодателя к наследнику переходят: а) имущественные права; б) обязанности (ч. 1 ст. 1112 ГК); в) ответственность (ст. 1175 ГК). С учетом правил ст. 418 ГК приобретенные в составе наследства обязанности наследодателя наследник должен исполнить перед соответствующими кредиторами (ставшими теперь его кредиторами), а приобретенные в составе наследства права наследодателя может осуществить в отношении соответствующих должников (ставших теперь его должниками). И это, кстати, не все: поскольку от наследодателя к наследнику переходит также, например, незаконное владение чужой вещью для приобретательной давности (п. 3 ст. 234 ГК), точнее было бы говорить об универсальности наследственного преемства (а не правопреемства).

(б) В силу универсальности наследственного правопреемства: а) принятие наследником части наследства означает принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось (в том числе и тех его составляющих, о существовании которых наследник не знает и не подозревает); б) принятие (отказ от) части наследства в рамках одного основания наследования невозможно (подробнее об основаниях наследования см. коммент. к ст. 1111 ГК); в) принятие (отказ от) наследства под условием или с оговорками не допускается; г) наследство принимается однократным актом, исключающим необходимость принятия каждой его составляющей в отдельности (п. 2 ст. 1152, ст. 1153, абз. 2 п. 2 и п. 3 ст. 1158 ГК).

(в) Правила об универсальности наследственного правопреемства диспозитивны. Не случайно, что: а) принятие (отказ от) части наследства возможно в условиях одновременного наследования по нескольким - общим и (или) специальным - основаниям (абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК); б) некоторые нормы позволяют изменять состав наследства (см. п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 111 в связи с абз. 2 п. 1 ст. 1176, а также п. 2 ст. 1179 ГК).

(г) Наследство переходит к наследнику и считается принадлежащим ему со дня открытия наследства (ст. ст. 1113, 1114 ГК), а не со дня фактического его принятия и не с момента необходимой для соответствующих случаев государственной регистрации права на имущество: акту фактического принятия наследства закон придает обратную силу (п. 4 ст. 1152, ч. 1 ст. 1164 ГК). Значение этого легального приема в следующем: а) в рамках акта правопреемства он обеспечивает непрерывную (бесперебойную) юридическую связь между правом наследодателя и правом наследника; б) определяет правовой режим так называемого лежачего наследства (от момента его открытия до момента принятия) - уже со дня открытия наследства именно того наследника, который примет его немедленно или позднее, закон признает собственником наследственной вещи (а если право на нее подлежит государственной регистрации - законным ее владельцем вплоть до регистрации права), а также обладателем иных прав.

(д) Поскольку наследование - правопреемство (а при наследовании по завещанию также необходимы воля наследодателя и согласие наследника на передачу и принятие наследства), наследование - основание производного приобретения права наследником, следовательно, наследник приобретает имущество с теми обременениями, какие оно имело на момент смерти наследодателя. Непонятно поэтому, зачем законодатель иногда говорит о некоей обязанности наследника принять на себя все обязательства наследодателя в отношении наследственного имущества (см., например, ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" // СЗ РФ. 1996. N 22. Ст. 2591).

Наследственное правопреемство - юридическая связь умершего наследодателя с живым наследником (наследниками). Однако поскольку наследственные отношения возникают со смертью наследодателя, а смерть прекращает его правоспособность (п. 2 ст. 17 ГК), нельзя считать наследодателя субъектом наследственного правоотношения. Наследодатель - управомоченное лицо только в смысле прижизненного права завещать (ст. 1120 ГК) - после смерти находится уже за рамками наследственного правоотношения. Наследник - управомоченное на принятие наследства лицо, однако это его право не может быть реализовано в отношении наследодателя: до смерти наследодателя наследник им не обладает, а после его смерти об этом праве наследника можно говорить только относительно третьих лиц (в том числе других наследников и так называемого публичного порядка). Поэтому особенность наследственного правоотношения состоит в том, что оно проходит две стадии: первая связывается с открытием наследства (ст. 1113 ГК), вторая - с его принятием (ст. 1152 ГК). Наследственное правоотношение, начавшись с открытием наследства, может на том и закончиться, если наследник не принял наследство или отказался от него (ст. ст. 1154, 1157, 1158, в том числе по отдельным основаниям - абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК). В этом случае наследственное правопреемство не возникает, а право на получение наследства переходит к другим лицам: а) подназначенному наследнику - так называемому субституту (п. 2 ст. 1121 ГК); б) наследникам по закону последующей очереди (абз. 2 п. 1 ст. 1141 ГК); в) наследникам по завещанию или по закону любой очереди (в том числе представляющим наследникам и трансмиссарам), в пользу которых произошел отказ от наследства (ст. 1158 ГК); г) наследникам по завещанию или по закону, прирастившим наследственную долю (п. 1 ст. 1161 ГК); д) наконец, публичному субъекту, приобретающему выморочное имущество (п. 2 ст. 1151 ГК). И вновь для возникновения правопреемства уже с новым правопреемником последний должен принять наследство, и снова этого может не произойти (во всех случаях, кроме последнего, - абз. 2 п. 1 ст. 1152, абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК). Отсюда можно сделать следующие выводы.

(а) Наследодатель - субъект наследственного правопреемства, который не является субъектом наследственного правоотношения. Наследственное правопреемство возможно, только если наследственное правоотношение пройдет обе стадии, т.е. если наследство откроется, а наследник примет его. Два понятия - "наследственное правоотношение" и "наследственное правопреемство" - различаются по субъекту и соотносятся как "причина" и "результат". Наследственное правоотношение и правопреемство объективны, поскольку смерть неизбежна, а открывшееся с ней наследство во всяком случае перейдет к другому лицу (в крайнем случае - к публичному субъекту как выморочное). Учитывая, что смерть неизбежна, что составленное при жизни завещание может "не покрывать" всех возможных ситуаций посмертного перехода (распределения) имущества, наконец, что наследник может принять наследство или отказаться от его принятия, - в содержание правоспособности гражданина не включено право быть наследодателем, но включено право завещать и наследовать имущество (ст. ст. 18, 1120 ГК).

(б) Основание наследственного правоотношения с эффектом в виде правопреемства - фактический состав из разных по количеству и качеству юридических фактов, в их числе во всяком случае неизбежное событие или решение суда (смерть наследодателя или аналогичное по правовым последствиям решение суда об объявлении его умершим) и действие наследника, являющееся односторонней сделкой (по принятию наследства). Данные юридические факты являются общими, среди специальных - наличие завещания (при наследовании по завещанию) или, напротив, в условиях его отсутствия принадлежность лица к числу законных наследников ввиду его юридически значимой связи с наследодателем, а также к той очереди наследников, которая призывается к наследованию (при наследовании по закону). Известны и другие специальные юридические факты. Так, при наследовании по закону для особого (внеочередного) порядка призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев, относящихся к законным наследникам второй - седьмой очереди, но не входящих в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, необходимы их нетрудоспособность и нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти (п. 1 ст. 1148 ГК), а для прочих нетрудоспособных иждивенцев (не принадлежащих ни к одной очереди законных наследников) - также совместное проживание с наследодателем в тот же период (п. п. 2, 3 ст. 1148 ГК). Факт совместного проживания имеет юридическое значение и в других случаях наследственного и наследственноподобного правопреемства (см. соответственно ст. 1169 и п. 1 ст. 1183 ГК).

(в) Наследственные правоотношения с эффектом в виде наследственного правопреемства аннулируются из-за нарушения закона (в частности, требований ст. 1117 ГК, ничтожности завещания или в результате эффективного его оспаривания - п. п. 1, 2 ст. 1131 ГК, нарушения правил очередности призвания к наследованию законных наследников - п. 1 ст. 1141 ГК), а если наследодатель был объявлен умершим - вследствие его явки (ст. 46 ГК).

(г) С учетом сказанного выше наследственные правоотношения отличаются от обязательств: последние возникают из договоров и других оснований (и новируются по субъекту в том числе в результате наследственного правопреемства), имеют две стороны - обязанную (должника) и управомоченную (кредитора), причем первая должна совершить в пользу второй определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.) и исполнить обязательство надлежащим образом, к тому же функции должника и кредитора нередко выполняют обе стороны обязательства ввиду двустороннего характера многих обязательств (ст. ст. 307 - 309 ГК). И как верно то, что наследственное правоотношение с эффектом в виде наследственного правопреемства не является обязательством, справедливо и другое: обязательством является инициированное наследодателем (завещателем) правоотношение между наследником и отказополучателем (п. 3 ст. 1137 ГК).

(3) Наследственное правопреемство является прямым: наследство переходит от наследодателя к наследнику без участия третьих лиц. Известные случаи непрямого (опосредованного) перехода наследственного имущества наследованием не являются, а представляют собой обязательства в составе подотрасли наследственного права (см. ст. ст. 1137 - 1139, 1174 ГК). Кроме того, наследственное правопреемство - односторонний, а потому безвозмездный переход имущества от наследодателя к наследнику (наследникам). Именно поэтому если оно возникло в силу ст. 45 ГК, то в случае последующей явки гражданина (и независимо от времени явки) перешедшее к наследнику и сохранившееся у него наследство подлежит возврату за отдельными изъятиями (абз. 1 п. 2 ст. 46 ГК).

Наследование надлежит отличать от дарения имущества (также всегда безвозмездного): а) наследование - всегда посмертный переход имущества (причем распоряжение имуществом на случай смерти возможно только путем завещания - п. 1 ст. 1118 ГК), дарение - всегда прижизненный (п. 3 ст. 572 ГК); б) основание наследования - фактический состав без участия в нем договора, основание дарения - договор дарения; в) наследодатель в отличие от дарителя - только гражданин; г) наследование в отличие от дарения покоится на идее универсального (а не сингулярного, разового) правопреемства. Между наследованием и дарением есть и черты сходства (ср., например, ст. 582 со ст. ст. 1137 - 1140 ГК).

2. Согласно п. 2 ст. 1110 наследование регулируют ГК, другие законы, а в случаях, предусмотренных законом, - иные правовые акты. Речь, таким образом, идет о правилах нормативных правовых актов, образующих законодательство о наследовании, следовательно, использование других форм (источников) права исключено (например, в разделе V ГК нет ни одной ссылки на возможность применения правового обычая, а так как наследственное право регулирует общегражданские отношения, исключено обращение к ст. 5 ГК, обеспечивающей рамочное санкционирование применения торговых обычаев). Отсюда, а также с учетом требования абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК важнейшим в иерархии источников наследственного права является ГК, причем помимо его специального раздела V упоминания о наследовании (наследниках) есть и в других его разделах и частях, а именно: а) в части первой (см. п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 111, п. 1 ст. 150, п. 2 ст. 218, п. 2 ст. 256, ст. ст. 266, 267); б) в части второй (см. п. 3 ст. 572, п. 1 ст. 578, ст. 581, п. 5 ст. 582, п. 2 ст. 589, п. 2 ст. 617, п. 2 ст. 700, п. 2 ст. 934, ст. 979, п. 2 ст. 1038, абз. 4 п. 1 ст. 1050); в) в разделе VI части третьей (см. ст. 1224); г) в части четвертой (см. п. 5 ст. 1232, ст. 1241, п. 2 ст. 1267, ст. 1283, п. 1 ст. 1284, п. 3 ст. 1291, п. 3 ст. 1293, п. 2 ст. 1316, ст. 1318, п. 1 ст. 1319, п. 2 ст. 1327, п. 9 ст. 1483).

Помимо ГК важную роль в регулировании наследственных отношений играют другие законы, в частности: а) Основы законодательства о нотариате (см. ст. ст. 36 - 38, 61 - 73, 75, 105); б) ЗК (см. ст. 21, п. 10 ст. 22, ст. 80); в) Закон об обществах с ограниченной ответственностью (см. ст. ст. 21, 23); г) Закон о производственных кооперативах (см. ст. ст. 7, 9); д) другие законы.

Правила раздела V ГК регулируют не только собственно наследственные отношения (связанные с посмертным переходом имущества наследодателя к наследнику или наследникам), но и целый ряд других - сопутствующих - отношений. Все отношения, регулируемые правилами раздела V ГК, можно свести к следующим группам:

(1) Прижизненные отношения наследодателя, связанные с составлением, отменой и изменением завещания (ст. ст. 1119 - 1122, 1124 - 1130 ГК).

(2) Посмертные отношения, связанные, с одной стороны, с открытием наследства и призванием к наследованию наследников по завещанию и (или) по закону (включая субститутов, представляющих наследников, нетрудоспособных иждивенцев, необходимых наследников, трансмиссаров, наконец, приобретателя выморочного имущества), а с другой стороны - с его принятием наследником или отказом от него (ст. ст. 1113 - 1117, 1121, 1141 - 1159 ГК).

(3) Отношения между наследниками (ст. ст. 1140, 1141, 1157 - 1158, 1165, 1168 - 1170, 1182 ГК), в том числе по поводу обязательной доли (ст. 1149 ГК) и приращения долей (ст. 1161 ГК).

(4) Отношения между наследниками и другими заинтересованными лицами - отказополучателями (п. 5 ст. 1117, ст. ст. 1137 - 1138, 1160 ГК), дестинатариями (ст. 1139 ГК), иными кредиторами (ст. ст. 1174, 1175 ГК), юридическими лицами при наследовании права участия в них, а также их участниками (ст. ст. 1176, 1177 ГК), сособственниками умершего (ст. 1150, п. п. 1, 2 ст. 1168, ст. 1179 ГК).

(5) Прочие отношения, в том числе с участием уполномоченных душеприказчиков (ст. ст. 1134 - 1136 ГК), нотариусов и других уполномоченных законом лиц (п. 1 ст. 1124, ст. ст. 1171, 1172 ГК), свидетелей (п. п. 2, 3 ст. 1124, п. п. 4, 5 ст. 1125, п. 3 ст. 1126 ГК), представителей наследников (абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 3 ст. 1159 ГК), доверительных управляющих (ст. 1173 ГК).

(6) Наконец, наследственноподобные отношения (п. п. 1, 2 ст. 1183, п. 1 ст. 1185 ГК).

Учитывая многообразие отношений, возникающих в связи с наследованием, неудивительно, что правовое регулирование некоторых из них обеспечивают не только правила специального раздела V ГК, но и другие правила, например об обязательствах (см. п. п. 3 и 5 ст. 1117, п. 3 ст. 1137, ст. 1173 ГК).

3. Особо надлежит подчеркнуть следующее. Часть третья ГК применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие (т.е. после 1 марта 2002 г.), а ее раздел V - к тем правам и обязанностям, которые возникли после 1 марта 2002 г. и независимо от момента возникновения самого наследственного правоотношения, даже если последнее возникло до 1 марта 2002 г. Учитывая незавершенность процесса формирования современного российского законодательства о наследовании, нормативные акты СССР, РСФСР и Российской Федерации, изданные до введения в действие части третьей ГК, продолжают применяться постольку, поскольку не противоречат части третьей ГК, и впредь до введения в действие соответствующих законов (ст. ст. 1, 4, 5 Вводного закона). Прежде всего наряду с правилами ГК, отменившего раздел VII ГК 1964 г. "Наследственное право", отдельные нормы ГК 1964 г. тем не менее продолжают действовать и, таким образом, "переживают" основную массу других - отмененных - норм данного акта. Так, учитывая значение прижизненной воли наследодателя в определении посмертной судьбы его имущества и роль завещания в регулировании вопросов наследственного правопреемства, завещания, совершенные до 1 марта 2002 г. в соответствии с правилами ГК 1964 г. и "не активированные" к 1 марта 2002 г., сохраняют юридическую силу. Особенность правового регулирования наследования по завещанию в таких случаях состоит в том, что в части двух вопросов: а) оснований недействительности завещания и б) обязательной доли необходимых наследников - подлежат применению именно правила ГК 1964 г. (ср. ст. ст. 534 - 543 ГК 1964 г. со ст. ст. 1118 - 1131 ГК, ст. 535 ГК 1964 г. со ст. 1149 ГК).

Сходные замечания справедливы и насчет распоряжений о посмертной выдаче вклада, сделанных в условиях и в соответствии со ст. 561 ГК 1964 г. Такие распоряжения, "не активированные" к 1 марта 2002 г., также сохраняют юридическую силу, соответствующие вклады в случае смерти распорядителя не включаются в состав его наследства, на них не распространяются правила раздела V ГК. И только если лицо, указанное в распоряжении в качестве получателя вклада, умерло до дня смерти распорядителя или в один день (т.е. одновременно) с ним либо никто из нескольких указанных в распоряжении лиц не пережил распорядителя (т.е. все они умерли до дня, следующего за днем его смерти), вклад включается в состав наследства и наследуется согласно правилам раздела V ГК (ст. ст. 2, 7 - 8.1 Вводного закона). До сих пор применяются некоторые акты Союза ССР, например Постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. N 683 "Об утверждении положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов" (с изм.) (СП СССР. 1984. N 24. Ст. 127), которое действует в части учета выморочного имущества до принятия закона, предусмотренного п. 3 ст. 1151 ГК.

Судебная практика по статье 1110 ГК РФ

Определение Верховного Суда РФ от 06.06.2018 N 305-ЭС18-3009 по делу N А40-235730/2016

Суды руководствовались статьями , , , , , , , , , , ГК РФ, статьями 60, 64 Семейного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 4, пунктом 5 статьи 16, статьей 19 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", пунктом 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - постановление N 35).


Определение Верховного Суда РФ от 18.07.2018 N 307-ЭС18-10325 по делу N А56-96514/2017

Отказывая в иске, суды, руководствуясь статьями , , , , , , Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", Федеральным законом от 17.11.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и, исследовав и оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришли к выводу о недоказанности фондом неосновательного обогащения на стороне банка. Из текста обжалуемых судебных актов не следует, что фондом доказано, что на момент осуществления спорной операции банку было известно о прекращении распоряжения клиента о списании спорной задолженности в связи со смертью последнего.


Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18.12.2018 N 5-КГ18-228

Как следует из разъяснений, данных в пункте 62 названного выше постановления пленума, на основании статей , и Гражданского кодекса Российской Федерации обязанности продавца по договору купли-продажи переходят к его универсальным правопреемникам. Поэтому покупатель недвижимого имущества вправе обратиться с иском о государственной регистрации перехода права собственности (статья Гражданского кодекса Российской Федерации) к наследникам или иным универсальным правопреемникам продавца. При отсутствии наследников продавца либо при ликвидации продавца - юридического лица судам необходимо учитывать, что покупатель недвижимого имущества, которому было передано владение во исполнение договора купли-продажи, вправе обратиться за регистрацией перехода права собственности. Рассматривая такое требование покупателя, суд проверяет исполнение продавцом обязанности по передаче и исполнение покупателем обязанности по оплате. Если единственным препятствием для регистрации перехода права собственности к покупателю является отсутствие продавца, суд удовлетворяет соответствующее требование покупателя.


Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15.01.2019 N 9-КГ18-20

Согласно пункту 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.


Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2019 N 307-ЭС18-22946 по делу N А26-2621/2009

Удовлетворяя заявление о правопреемстве, суды руководствовались статьями , , Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 52, Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве), учитывали разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, изложенные в пункте 27 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 N "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства", и исходили из того, что правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса; специального срока, регулирующего действия по замене стороны исполнительного производства ее правопреемником, нормами Закона об исполнительном производстве не предусмотрено.


Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2019 N 18-КГ18-267
Достаточных оснований для иных выводов заявителем не приведено.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2019 N 83-КГ19-8

В соответствии со статьей Гражданского кодекса Российской Федерации при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего кодекса не следует иное.


Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2019 N 309-ЭС19-17715 по делу N А76-25090/2015

Удовлетворяя заявление судебного пристава-исполнителя и осуществляя в порядке статьи 48 АПК РФ процессуальное правопреемство, суд первой инстанции руководствовался статьями , Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 34 Семейного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и исходил из следующего: поскольку взысканное по решению от 19.01.2016 с ответчика неосновательное обогащение не связанно неразрывно с личностью истца, данное право перешло к единственной наследнице - вдове взыскателя - Васильевой Н.М., наследственные права которой подтверждены надлежащими документами.


Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 N 16-АПУ19-12

Гражданские иски потерпевших разрешены правильно, в соответствии с требованиями ст. ст. , , , ГК РФ, с учетом объема и характера причиненных потерпевшим нравственных страданий, степени вины каждого из виновных. Размер компенсации морального вреда определен в соответствии с требованиями разумности и справедливости.


1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.


Судебная практика по статье 1110 ГК РФ.

    Решение от 2 октября 2019 г. по делу № А23-5851/2019

    Арбитражный суд Калужской области (АС Калужской области)

    Прав на указанное имущество может быть установлен только законом. Например, вне зависимости от осуществления соответствующей государственной регистрации право переходит в случаях универсального правопреемства (статьи 58. 1110 ГК РФ). При универсальном правопреемстве в результате реорганизации путем выделения права и обязанности должника переходят к вновь созданному юридическому лицу на основании закона, поэтому согласия кредитора на...

    Решение от 2 октября 2019 г. по делу № А33-22099/2017

    Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края)

    Доводы ответчика и Городиловой Н.С. о том, что индивидуальный предприниматель Городилов В.В. является ненадлежащим ответчиком, отклоняется судом. Принцип универсальности правопреемства закреплен в статье 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной нормой права при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть...

    Постановление от 27 сентября 2019 г. по делу № А47-5815/2011

    Арбитражный суд Уральского округа (ФАС УО)

    Материальном гражданском правоотношении. Согласно пункту 1 статьи 1175 каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Согласно статье 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один...

    Постановление № 2-256/2018 44Г-33/2019 4Г-434/2019 от 25 сентября 2019 г. по делу № 2-256/2018

    Брянский областной суд (Брянская область) - Гражданские и административные

    Усохской сельской администрации Иваняков К.В., просит отменить апелляционное определение судебной коллегии, указывая, что оно постановлено с нарушением норм материального права. Полагает, что положения статей 1110 , 1112, 1113 ГК РФ, Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также постановления пленума Верховного Суда РФ от 29 ...

    Постановление от 24 сентября 2019 г. по делу № А06-3010/2018

    Арбитражный суд Поволжского округа (ФАС ПО)

    1 которого предусмотрено право передавать в аренду третьим лицам. Ссудодателю (Пипковой С.А. – третье лицо) объект аренды принадлежит на праве собственности. Согласно пункту 1 статьи 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном...

    Решение от 20 сентября 2019 г. по делу № А21-1348/2019

    Арбитражный суд Калининградской области (АС Калининградской области) - Административное

    Суть спора: О взыскании по заявлениям Фонда социального страхования обязат. платежей и санкций с организаций и граждан, если не предусмотрен иной порядок их взыскания

    1112 ГК РФ спорная сумма страховых выплат входит в состав наследственного имущества. При наступлении смерти вкладчика право распоряжаться денежными средствами на счете в силу статьи 1110 ГК РФ переходит наследникам умершего. Судом отклоняются доводы Фонда о том, что спорные денежные средства являются выморочным имуществом, которое перешло в собственность Российской Федерации. В соответствии с...

    Постановление от 5 сентября 2019 г. по делу № А60-68846/2018

    Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (17 ААС)

    АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно пункту 1 статьи 1110 ГК РФ при наследовании имущества умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в...

    Решение № 2-578/2019 2-578/2019~М-580/2019 М-580/2019 от 30 августа 2019 г. по делу № 2-578/2019

    Березовский городской суд (Кемеровская область) - Гражданские и административные

    Российской Федерации право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации. Согласно пункта 1 статьи 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации, При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое...

1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

Комментарий к статье 1110 Гражданского Кодекса РФ

1. Статья 1110 определяет общий смысл наследования (п. 1) и особенности правового регулирования возникающих при этом отношений (п. 2). Из правила п. 1 ст. 1110 с привлечением других правил (в основном из раздела V ГК) можно сформулировать ряд особенностей наследования как гражданско-правового явления.

(1) Наследование - посмертный переход имущества, возникающий в случае: а) смерти гражданина-наследодателя или б) объявления его судом умершим (далее для того и другого случая - умерший). При наследовании имущество умершего переходит к наследнику (наследникам), которого (которых) сам умерший определил в совершенной при жизни сделке (завещании) или которого (которых) называет закон, в соответствии с чем существуют два основания наследования - по завещанию и по закону (см. коммент. к ст. ст. 1111, 1116 ГК).

Хотя в п. 1 ст. 1110 говорится об имуществе умершего, правила ст. 1113 вполне определенно связывают наследование не только с биологической, но и с юридической смертью (объявлением умершим). Прямое указание на это со стороны закона исключает вывод, будто бы наследование связывается только с биологической смертью, тогда как объявление умершим влечет наследственноподобные отношения, которые за отсутствием собственных правил регулируются нормами наследственного права по аналогии. Всякая аналогия - средство устранения пробелов (преодоления случаев, когда подлежащее регулированию гражданское отношение прямо не урегулировано на законодательном уровне или иным образом, - п. 1 ст. 6 ГК). В данном же случае в силу ст. 1113 ГК, приравнявшей юридическую смерть к биологической по правовым последствиям (в виде открытия наследства), как раз никакого пробела нет, к той и другой наследственной ситуации применяются одни и те же нормы права, а для целей их дифференциации в самом законе существуют особые правила (см., например, ст. 46, п. 1 ст. 1114, п. 1 ст. 1154 ГК). С учетом этого принципиального замечания можно сделать ряд других выводов.

(а) Наследодатель - умерший гражданин (физическое лицо); иные лица не могут быть наследодателями и использовать наследование как правовую форму передачи своего имущества. Так, сходному наследованию - переходу имущества при реорганизации юридических лиц посвящены ст. ст. 57 - 60 ГК, а постоянно действующие субъекты (Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования) вообще едва ли нуждаются в подобных механизмах. Нормы наследственного права не применяются к прижизненным отношениям с участием гражданина (кроме связанных с подготовкой гражданина к смерти отношений по составлению, отмене и изменению завещания). Поскольку наследование покоится на факте смерти наследодателя (неизбежном событии или судебном решении), но не на его волевом действии, наследодателем может быть всякий, в том числе малолетний и недееспособный (ст. ст. 28, 29 ГК).

Иное дело - завещатель. Поскольку завещателями могут быть только полностью дееспособные лица (в том числе ставшие таковыми в порядке абз. 1 п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК), к тому же завещание - прижизненная сделка наследодателя, которая должна совершаться только лично (п. п. 2, 3 ст. 1118 ГК), то: а) в отличие от общей гражданской право- и дееспособности завещательная право- и дееспособность возникают одновременно; б) наследование после лиц, не обладающих полной дееспособностью, может быть только по закону. Так как закон требует от завещателя полной дееспособности в момент совершения завещания (п. 2 ст. 1118 ГК), ограниченно дееспособные и недееспособные лица (ст. ст. 29, 30 ГК) могут быть завещателями, если они были ограничены в дееспособности (признаны недееспособными) впоследствии (после совершения завещания). Однако в первом случае завещание может быть оспорено самим завещателем или иными лицами (чьи права или охраняемые законом интересы нарушены, например законными наследниками) по основанию п. 1 ст. 177 ГК с последствиями, предусмотренными абз. 2 п. 1 ст. 171 ГК, а во втором - опекуном недееспособного завещателя по основанию п. 2 ст. 177 ГК с последствиями, предусмотренными абз. 2, 3 п. 1 ст. 171 ГК (см. п. 3 ст. 177 ГК). Лицо может быть завещателем, если на момент совершения завещания его дееспособность восстановлена (п. 3 ст. 29, п. 2 ст. 30 ГК). Наличие у наследодателя специального признака предрешает состав наследства и особенности правового регулирования посмертного перехода его имущества (см., например, гл. 65 ГК).

(б) В отличие от наследодателя (гражданина) наследниками могут быть любые лица (физические, юридические, государственные и муниципальные образования, а также иностранные государства и международные организации) с той лишь особенностью, что наследовать по завещанию могут любые лица, а по закону - только граждане; кроме того, по закону (ст. 1151 ГК) имущество умершего в случае его выморочности переходит в собственность Российской Федерации, городов федерального значения (государственную собственность) и в муниципальную собственность (подробнее см. коммент. к ст. 1116 ГК).

(в) Объектами наследования не могут быть гражданская право- и дееспособность гражданина (п. 1 ст. 17, п. 1 ст. 21 ГК): правоспособность возникает в момент рождения и прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК); последнее касается и дееспособности, которая без правоспособности не существует, к тому же право- и дееспособность, образуя правосубъектность, выступают предпосылкой обладания субъективными правами и обязанностями и их реализации, неразрывно связаны с личностью гражданина. Право- и дееспособность гражданина прекращаются в момент его биологической смерти, поэтому, если гражданин объявлен умершим судом, его право- и дееспособность или уже прекратились в момент его смерти (если объявленный умершим на самом деле умер), или продолжают существовать (если объявленный умершим на самом деле жив). С учетом сделанных замечаний наследование - переход имущества (наследства, наследственного имущества), т.е. вещей и иного имущества, включая имущественные права и обязанности, поэтому объект наследования - субъективные имущественные права и обязанности умершего.

В состав наследства не входят (а значит, не наследуются и не опосредуются нормами наследственного права): а) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя; б) права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами; в) личные неимущественные права и другие нематериальные блага (ст. ст. 418, 1112 ГК). И хотя п. 1 ст. 150 ГК говорит о том, что в случаях и в порядке, предусмотренных законом, принадлежавшие умершему личные неимущественные права и другие нематериальные блага могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя, такие права и блага переходят по самостоятельному (иному, чем наследование) правовому основанию (не случайно, что закон должен предусматривать не только случаи, но и особый порядок их перехода, а осуществлять и защищать данные права и блага могут не только наследники правообладателя, но и другие лица).

(г) Наследование - не единственный случай посмертного перехода имущества: известны и иные случаи, которые закон регулирует особо и на которые нормы наследственного права не распространяются, - в таких случаях право указанных в законе лиц на получение имущества умершего ограничивает права его наследников. Так, ст. 561 ГК 1964 г. предоставляла гражданам-вкладчикам право сделать распоряжение сберкассе (банку) о выдаче вклада на случай смерти. При наличии такого распоряжения вклад не входил в состав наследства и переходил к указанному в нем лицу и только при отсутствии такого распоряжения наследовался на общих основаниях (ср. со ст. 1128 ГК). Данное правило, кстати, не утратило актуальности по сей день (см. ст. 8.1 Вводного закона).

Согласно п. 1 ст. 1183 ГК члены семьи умершего, а также нетрудоспособные его иждивенцы (первые - при условии их проживания совместно с умершим, вторые - независимо от этого) имеют право на не полученные умершим при жизни суммы заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных умершему в качестве средств к существованию. Данные суммы выплачиваются по их требованию, но не в составе наследства, а отдельно, как выплаты социального характера. И только при отсутствии указанных лиц или непредъявлении ими требований в четырехмесячный срок со дня открытия наследства (п. 2 ст. 1183 ГК) социальные выплаты согласно п. 3 ст. 1183 ГК включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях (см. коммент. к ст. 1111 ГК).

Что же касается государственных наград умершего, они во всяком случае в состав наследства не входят и не наследуются, а передаются после смерти награжденного его наследникам для хранения как память (п. 1 ст. 1185 ГК, п. 12 Положения о государственных наградах). Исключение указанных видов имущества из состава наследства выводит их и из-под сферы действия наследственно-правовых норм; такое имущество не учитывается при определении и выплате обязательной доли (ст. 1149 ГК), не подвержено обращению взыскания по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК).

Итак, посмертный переход имущества связывается с наследованием, в то же время наследование - лишь общий и наиболее распространенный механизм посмертного перехода (распределения) имущества, который применяется во всех случаях, кроме тех, когда такой переход осуществляется по иному (самостоятельному) основанию или когда он невозможен.

(2) Наследование - юридическая связь между умершим наследодателем и одним (несколькими) живым наследником, именуемая законом универсальным правопреемством, в рамках которого наследодатель - правопредшественник, наследник - его правопреемник. Универсальность наследственного правопреемства означает, что имущество наследодателя (см. коммент. к ст. 1112 ГК) переходит к наследникам: а) в неизменном виде; б) как единое целое; в) в один и тот же момент.

(а) В порядке универсального правопреемства от наследодателя к наследнику переходят: а) имущественные права; б) обязанности (ч. 1 ст. 1112 ГК); в) ответственность (ст. 1175 ГК). С учетом правил ст. 418 ГК приобретенные в составе наследства обязанности наследодателя наследник должен исполнить перед соответствующими кредиторами (ставшими теперь его кредиторами), а приобретенные в составе наследства права наследодателя может осуществить в отношении соответствующих должников (ставших теперь его должниками). И это, кстати, не все: поскольку от наследодателя к наследнику переходит также, например, незаконное владение чужой вещью для приобретательной давности (п. 3 ст. 234 ГК), точнее было бы говорить об универсальности наследственного преемства (а не правопреемства).

(б) В силу универсальности наследственного правопреемства: а) принятие наследником части наследства означает принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось (в том числе и тех его составляющих, о существовании которых наследник не знает и не подозревает); б) принятие (отказ от) части наследства в рамках одного основания наследования невозможно (подробнее об основаниях наследования см. коммент. к ст. 1111 ГК); в) принятие (отказ от) наследства под условием или с оговорками не допускается; г) наследство принимается однократным актом, исключающим необходимость принятия каждой его составляющей в отдельности (п. 2 ст. 1152, ст. 1153, абз. 2 п. 2 и п. 3 ст. 1158 ГК).

(в) Правила об универсальности наследственного правопреемства диспозитивны. Не случайно, что: а) принятие (отказ от) части наследства возможно в условиях одновременного наследования по нескольким - общим и (или) специальным - основаниям (абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК); б) некоторые нормы позволяют изменять состав наследства (см. п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 111 в связи с абз. 2 п. 1 ст. 1176, а также п. 2 ст. 1179 ГК).

(г) Наследство переходит к наследнику и считается принадлежащим ему со дня открытия наследства (ст. ст. 1113, 1114 ГК), а не со дня фактического его принятия и не с момента необходимой для соответствующих случаев государственной регистрации права на имущество: акту фактического принятия наследства закон придает обратную силу (п. 4 ст. 1152, ч. 1 ст. 1164 ГК). Значение этого легального приема в следующем: а) в рамках акта правопреемства он обеспечивает непрерывную (бесперебойную) юридическую связь между правом наследодателя и правом наследника; б) определяет правовой режим так называемого лежачего наследства (от момента его открытия до момента принятия) - уже со дня открытия наследства именно того наследника, который примет его немедленно или позднее, закон признает собственником наследственной вещи (а если право на нее подлежит государственной регистрации - законным ее владельцем вплоть до регистрации права), а также обладателем иных прав.

(д) Поскольку наследование - правопреемство (а при наследовании по завещанию также необходимы воля наследодателя и согласие наследника на передачу и принятие наследства), наследование - основание производного приобретения права наследником, следовательно, наследник приобретает имущество с теми обременениями, какие оно имело на момент смерти наследодателя. Непонятно поэтому, зачем законодатель иногда говорит о некоей обязанности наследника принять на себя все обязательства наследодателя в отношении наследственного имущества (см., например, ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" // СЗ РФ. 1996. N 22. Ст. 2591).

Наследственное правопреемство - юридическая связь умершего наследодателя с живым наследником (наследниками). Однако поскольку наследственные отношения возникают со смертью наследодателя, а смерть прекращает его правоспособность (п. 2 ст. 17 ГК), нельзя считать наследодателя субъектом наследственного правоотношения. Наследодатель - управомоченное лицо только в смысле прижизненного права завещать (ст. 1120 ГК) - после смерти находится уже за рамками наследственного правоотношения. Наследник - управомоченное на принятие наследства лицо, однако это его право не может быть реализовано в отношении наследодателя: до смерти наследодателя наследник им не обладает, а после его смерти об этом праве наследника можно говорить только относительно третьих лиц (в том числе других наследников и так называемого публичного порядка). Поэтому особенность наследственного правоотношения состоит в том, что оно проходит две стадии: первая связывается с открытием наследства (ст. 1113 ГК), вторая - с его принятием (ст. 1152 ГК). Наследственное правоотношение, начавшись с открытием наследства, может на том и закончиться, если наследник не принял наследство или отказался от него (ст. ст. 1154, 1157, 1158, в том числе по отдельным основаниям - абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК). В этом случае наследственное правопреемство не возникает, а право на получение наследства переходит к другим лицам: а) подназначенному наследнику - так называемому субституту (п. 2 ст. 1121 ГК); б) наследникам по закону последующей очереди (абз. 2 п. 1 ст. 1141 ГК); в) наследникам по завещанию или по закону любой очереди (в том числе представляющим наследникам и трансмиссарам), в пользу которых произошел отказ от наследства (ст. 1158 ГК); г) наследникам по завещанию или по закону, прирастившим наследственную долю (п. 1 ст. 1161 ГК); д) наконец, публичному субъекту, приобретающему выморочное имущество (п. 2 ст. 1151 ГК). И вновь для возникновения правопреемства уже с новым правопреемником последний должен принять наследство, и снова этого может не произойти (во всех случаях, кроме последнего, - абз. 2 п. 1 ст. 1152, абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК). Отсюда можно сделать следующие выводы.

(а) Наследодатель - субъект наследственного правопреемства, который не является субъектом наследственного правоотношения. Наследственное правопреемство возможно, только если наследственное правоотношение пройдет обе стадии, т.е. если наследство откроется, а наследник примет его. Два понятия - "наследственное правоотношение" и "наследственное правопреемство" - различаются по субъекту и соотносятся как "причина" и "результат". Наследственное правоотношение и правопреемство объективны, поскольку смерть неизбежна, а открывшееся с ней наследство во всяком случае перейдет к другому лицу (в крайнем случае - к публичному субъекту как выморочное). Учитывая, что смерть неизбежна, что составленное при жизни завещание может "не покрывать" всех возможных ситуаций посмертного перехода (распределения) имущества, наконец, что наследник может принять наследство или отказаться от его принятия, - в содержание правоспособности гражданина не включено право быть наследодателем, но включено право завещать и наследовать имущество (ст. ст. 18, 1120 ГК).

(б) Основание наследственного правоотношения с эффектом в виде правопреемства - фактический состав из разных по количеству и качеству юридических фактов, в их числе во всяком случае неизбежное событие или решение суда (смерть наследодателя или аналогичное по правовым последствиям решение суда об объявлении его умершим) и действие наследника, являющееся односторонней сделкой (по принятию наследства). Данные юридические факты являются общими, среди специальных - наличие завещания (при наследовании по завещанию) или, напротив, в условиях его отсутствия принадлежность лица к числу законных наследников ввиду его юридически значимой связи с наследодателем, а также к той очереди наследников, которая призывается к наследованию (при наследовании по закону). Известны и другие специальные юридические факты. Так, при наследовании по закону для особого (внеочередного) порядка призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев, относящихся к законным наследникам второй - седьмой очереди, но не входящих в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, необходимы их нетрудоспособность и нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти (п. 1 ст. 1148 ГК), а для прочих нетрудоспособных иждивенцев (не принадлежащих ни к одной очереди законных наследников) - также совместное проживание с наследодателем в тот же период (п. п. 2, 3 ст. 1148 ГК). Факт совместного проживания имеет юридическое значение и в других случаях наследственного и наследственноподобного правопреемства (см. соответственно ст. 1169 и п. 1 ст. 1183 ГК).

(в) Наследственные правоотношения с эффектом в виде наследственного правопреемства аннулируются из-за нарушения закона (в частности, требований ст. 1117 ГК, ничтожности завещания или в результате эффективного его оспаривания - п. п. 1, 2 ст. 1131 ГК, нарушения правил очередности призвания к наследованию законных наследников - п. 1 ст. 1141 ГК), а если наследодатель был объявлен умершим - вследствие его явки (ст. 46 ГК).

(г) С учетом сказанного выше наследственные правоотношения отличаются от обязательств: последние возникают из договоров и других оснований (и новируются по субъекту в том числе в результате наследственного правопреемства), имеют две стороны - обязанную (должника) и управомоченную (кредитора), причем первая должна совершить в пользу второй определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.) и исполнить обязательство надлежащим образом, к тому же функции должника и кредитора нередко выполняют обе стороны обязательства ввиду двустороннего характера многих обязательств (ст. ст. 307 - 309 ГК). И как верно то, что наследственное правоотношение с эффектом в виде наследственного правопреемства не является обязательством, справедливо и другое: обязательством является инициированное наследодателем (завещателем) правоотношение между наследником и отказополучателем (п. 3 ст. 1137 ГК).

(3) Наследственное правопреемство является прямым: наследство переходит от наследодателя к наследнику без участия третьих лиц. Известные случаи непрямого (опосредованного) перехода наследственного имущества наследованием не являются, а представляют собой обязательства в составе подотрасли наследственного права (см. ст. ст. 1137 - 1139, 1174 ГК). Кроме того, наследственное правопреемство - односторонний, а потому безвозмездный переход имущества от наследодателя к наследнику (наследникам). Именно поэтому если оно возникло в силу ст. 45 ГК, то в случае последующей явки гражданина (и независимо от времени явки) перешедшее к наследнику и сохранившееся у него наследство подлежит возврату за отдельными изъятиями (абз. 1 п. 2 ст. 46 ГК).

Наследование надлежит отличать от дарения имущества (также всегда безвозмездного): а) наследование - всегда посмертный переход имущества (причем распоряжение имуществом на случай смерти возможно только путем завещания - п. 1 ст. 1118 ГК), дарение - всегда прижизненный (п. 3 ст. 572 ГК); б) основание наследования - фактический состав без участия в нем договора, основание дарения - договор дарения; в) наследодатель в отличие от дарителя - только гражданин; г) наследование в отличие от дарения покоится на идее универсального (а не сингулярного, разового) правопреемства. Между наследованием и дарением есть и черты сходства (ср., например, ст. 582 со ст. ст. 1137 - 1140 ГК).

2. Согласно п. 2 ст. 1110 наследование регулируют ГК, другие законы, а в случаях, предусмотренных законом, - иные правовые акты. Речь, таким образом, идет о правилах нормативных правовых актов, образующих законодательство о наследовании, следовательно, использование других форм (источников) права исключено (например, в разделе V ГК нет ни одной ссылки на возможность применения правового обычая, а так как наследственное право регулирует общегражданские отношения, исключено обращение к ст. 5 ГК, обеспечивающей рамочное санкционирование применения торговых обычаев). Отсюда, а также с учетом требования абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК важнейшим в иерархии источников наследственного права является ГК, причем помимо его специального раздела V упоминания о наследовании (наследниках) есть и в других его разделах и частях, а именно: а) в части первой (см. п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 111, п. 1 ст. 150, п. 2 ст. 218, п. 2 ст. 256, ст. ст. 266, 267); б) в части второй (см. п. 3 ст. 572, п. 1 ст. 578, ст. 581, п. 5 ст. 582, п. 2 ст. 589, п. 2 ст. 617, п. 2 ст. 700, п. 2 ст. 934, ст. 979, п. 2 ст. 1038, абз. 4 п. 1 ст. 1050); в) в разделе VI части третьей (см. ст. 1224); г) в части четвертой (см. п. 5 ст. 1232, ст. 1241, п. 2 ст. 1267, ст. 1283, п. 1 ст. 1284, п. 3 ст. 1291, п. 3 ст. 1293, п. 2 ст. 1316, ст. 1318, п. 1 ст. 1319, п. 2 ст. 1327, п. 9 ст. 1483).

Помимо ГК важную роль в регулировании наследственных отношений играют другие законы, в частности: а) Основы законодательства о нотариате (см. ст. ст. 36 - 38, 61 - 73, 75, 105); б) ЗК (см. ст. 21, п. 10 ст. 22, ст. 80); в) Закон об обществах с ограниченной ответственностью (см. ст. ст. 21, 23); г) Закон о производственных кооперативах (см. ст. ст. 7, 9); д) другие законы.

Правила раздела V ГК регулируют не только собственно наследственные отношения (связанные с посмертным переходом имущества наследодателя к наследнику или наследникам), но и целый ряд других - сопутствующих - отношений. Все отношения, регулируемые правилами раздела V ГК, можно свести к следующим группам:
(1) Прижизненные отношения наследодателя, связанные с составлением, отменой и изменением завещания (ст. ст. 1119 - 1122, 1124 - 1130 ГК).

(2) Посмертные отношения, связанные, с одной стороны, с открытием наследства и призванием к наследованию наследников по завещанию и (или) по закону (включая субститутов, представляющих наследников, нетрудоспособных иждивенцев, необходимых наследников, трансмиссаров, наконец, приобретателя выморочного имущества), а с другой стороны - с его принятием наследником или отказом от него (ст. ст. 1113 - 1117, 1121, 1141 - 1159 ГК).

(3) Отношения между наследниками (ст. ст. 1140, 1141, 1157 - 1158, 1165, 1168 - 1170, 1182 ГК), в том числе по поводу обязательной доли (ст. 1149 ГК) и приращения долей (ст. 1161 ГК).

(4) Отношения между наследниками и другими заинтересованными лицами - отказополучателями (п. 5 ст. 1117, ст. ст. 1137 - 1138, 1160 ГК), дестинатариями (ст. 1139 ГК), иными кредиторами (ст. ст. 1174, 1175 ГК), юридическими лицами при наследовании права участия в них, а также их участниками (ст. ст. 1176, 1177 ГК), сособственниками умершего (ст. 1150, п. п. 1, 2 ст. 1168, ст. 1179 ГК).

(5) Прочие отношения, в том числе с участием уполномоченных душеприказчиков (ст. ст. 1134 - 1136 ГК), нотариусов и других уполномоченных законом лиц (п. 1 ст. 1124, ст. ст. 1171, 1172 ГК), свидетелей (п. п. 2, 3 ст. 1124, п. п. 4, 5 ст. 1125, п. 3 ст. 1126 ГК), представителей наследников (абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 3 ст. 1159 ГК), доверительных управляющих (ст. 1173 ГК).

(6) Наконец, наследственноподобные отношения (п. п. 1, 2 ст. 1183, п. 1 ст. 1185 ГК).

Учитывая многообразие отношений, возникающих в связи с наследованием, неудивительно, что правовое регулирование некоторых из них обеспечивают не только правила специального раздела V ГК, но и другие правила, например об обязательствах (см. п. п. 3 и 5 ст. 1117, п. 3 ст. 1137, ст. 1173 ГК).

3. Особо надлежит подчеркнуть следующее. Часть третья ГК применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие (т.е. после 1 марта 2002 г.), а ее раздел V - к тем правам и обязанностям, которые возникли после 1 марта 2002 г. и независимо от момента возникновения самого наследственного правоотношения, даже если последнее возникло до 1 марта 2002 г. Учитывая незавершенность процесса формирования современного российского законодательства о наследовании, нормативные акты СССР, РСФСР и Российской Федерации, изданные до введения в действие части третьей ГК, продолжают применяться постольку, поскольку не противоречат части третьей ГК, и впредь до введения в действие соответствующих законов (ст. ст. 1, 4, 5 Вводного закона). Прежде всего наряду с правилами ГК, отменившего раздел VII ГК 1964 г. "Наследственное право", отдельные нормы ГК 1964 г. тем не менее продолжают действовать и, таким образом, "переживают" основную массу других - отмененных - норм данного акта. Так, учитывая значение прижизненной воли наследодателя в определении посмертной судьбы его имущества и роль завещания в регулировании вопросов наследственного правопреемства, завещания, совершенные до 1 марта 2002 г. в соответствии с правилами ГК 1964 г. и "не активированные" к 1 марта 2002 г., сохраняют юридическую силу. Особенность правового регулирования наследования по завещанию в таких случаях состоит в том, что в части двух вопросов: а) оснований недействительности завещания и б) обязательной доли необходимых наследников - подлежат применению именно правила ГК 1964 г. (ср. ст. ст. 534 - 543 ГК 1964 г. со ст. ст. 1118 - 1131 ГК, ст. 535 ГК 1964 г. со ст. 1149 ГК).

Сходные замечания справедливы и насчет распоряжений о посмертной выдаче вклада, сделанных в условиях и в соответствии со ст. 561 ГК 1964 г. Такие распоряжения, "не активированные" к 1 марта 2002 г., также сохраняют юридическую силу, соответствующие вклады в случае смерти распорядителя не включаются в состав его наследства, на них не распространяются правила раздела V ГК. И только если лицо, указанное в распоряжении в качестве получателя вклада, умерло до дня смерти распорядителя или в один день (т.е. одновременно) с ним либо никто из нескольких указанных в распоряжении лиц не пережил распорядителя (т.е. все они умерли до дня, следующего за днем его смерти), вклад включается в состав наследства и наследуется согласно правилам раздела V ГК (ст. ст. 2, 7 - 8.1 Вводного закона). До сих пор применяются некоторые акты Союза ССР, например Постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. N 683 "Об утверждении положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов" (с изм.) (СП СССР. 1984. N 24. Ст. 127), которое действует в части учета выморочного имущества до принятия закона, предусмотренного п. 3 ст. 1151 ГК.

Полный текст ст. 1110 ГК РФ с комментариями. Новая действующая редакция с дополнениями на 2020 год. Консультации юристов по статье 1110 ГК РФ.

1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

Комментарий к статье 1110 ГК РФ

1. В п. 1 комментируемой статьи впервые в истории отечественного законодательства раскрывается понятие наследования и описываются признаки наследственного преемства.

2. Определяя наследование как переход имущества умершего гражданина к другим лицам, законодатель акцентирует внимание на исключительности норм о наследовании при определении судьбы имущества умершего гражданина. Из этого следует, что никакие иные институты гражданского права не могут быть использованы для оформления правопреемства в имуществе умершего. В равной мере не допускаются какие-либо сделки граждан, направленные на отчуждение их имущества в случае смерти (см., например, п. 3 ст. 572 ГК о ничтожности договора, предусматривающего передачу дара одаряемому после смерти дарителя). Для указанных целей может быть использован только институт завещания (п. 1 ст. 1118 ГК).

3. Имущество умершего гражданина переходит к другим лицам в порядке правопреемства. Это означает, что в сохраняющихся правоотношениях происходит замена субъекта прав на имущество, при этом права и обязанности правопреемника (наследника) юридически зависят от прав и обязанностей правопредшественника (наследодателя).

Предметом наследственного правопреемства является имущество умершего, которое в соответствии с ГК может входить в состав наследства ().

Наследодателем именуется умершее (либо объявленное умершим) лицо, после которого остается наследство. При этом во внимание не берутся ни существовавший у гражданина объем дееспособности, ни его гражданство, важно лишь то, что при жизни он имел имущество, которое может перейти к другим лицам в порядке наследования.

Наследниками признаются лица, которые в соответствии с ГК могут быть призваны к наследованию (ст. 1116 и 1117 ГК).

Вместе с тем наследственное имущество может переходить не только к наследникам, но и к иным лицам. Однако это не означает, что субъектами наследственного правопреемства могут стать какие-либо другие лица, кроме наследников. Например, при завещательном отказе (легате) на наследников может быть возложено исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности наследниками (ст. 1137 ГК). В подобных случаях субъектами наследственного правопреемства все равно считаются только наследники как непосредственные правопреемники умершего. Отказополучатели же выступают лишь в роли кредиторов самих наследников.

Одновременно следует учитывать, что комментируемой нормой не охватываются случаи, при которых имущество умершего переходит к иным лицам за рамками наследственного правопреемства. Например, право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали (п. 1 ст. 1183 ГК). Изначально такие суммы не включаются в состав наследства, и поэтому вести речь о существовании в подобных ситуациях наследственного правопреемства нельзя. Лишь при отсутствии лиц, имеющих право на получение таких сумм, а также если они не предъявили требований об их выплате в установленный срок, соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях (п. 3 ст. 1183 ГК). См., кроме того, п. 1 ст. 1185 ГК о передаче государственных наград наследодателя.

4. По общему правилу при наследовании имущество переходит в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Это, в частности, означает, что наследство рассматривается как определенная совокупность имущества (единое целое) вне зависимости от того, где оно находится и насколько известно место его нахождения. Иными словами, приобретая права на определенную (известную) часть наследства, наследники приобретают права и на иное (неизвестное им) наследственное имущество. Неосведомленность наследников о каком-либо конкретном объекте из состава наследства не влияет на последствия правопреемства. Соответствующие права и обязанности в случае принятия наследства переходят к наследникам полностью. Причем если речь идет о множестве объектов в составе наследства и о нескольких наследниках, то каждый наследник с принятием наследства приобретает права в отношении каждого наследуемого объекта пропорционально своей доле (если только конкретные объекты не завещаны конкретным лицам).

Наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме и стоимостном выражении). Так, при наследовании имущества, находящегося в залоге, право залога не прекращается, а следует за вещью. Правопреемник залогодателя становится на его место и несет все обязанности залогодателя, если только первоначальный залогодатель своим соглашением с залогодержателем не установил иное (ст. 353 ГК). В качестве еще одного примера может быть назван переход прав на застрахованное имущество. Согласно ст. 960 ГК при таком переходе права и обязанности по договору страхования сохраняются для нового правообладателя.

Наследство переходит к наследникам одномоментно со времени открытия наследства (ст. 1114 ГК) независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации ().

5. Необходимо отметить, что универсальность наследственного правопреемства определяется в ГК по-новому. Если ранее универсальности правопреемства придавался абсолютный характер, независимый от оснований наследования (принятие наследства по закону предполагало принятие наследства и по завещанию), то теперь в тех ситуациях, когда наследники призываются к наследованию по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства, на основании адресного отказа и др.), впервые прямо закреплены положения о допустимости принятия наследства либо отказа от него по отдельным основаниям наследования (абз. 2 п. 2 ст. 1152 и п. 3 ст. 1158 ГК). Наследник может принять наследство либо отказаться от него или по одному из оснований, или по нескольким из них, или по всем основаниям.

Вместе с тем новая трактовка универсальности нисколько не ломает цельность конструкции наследственного правопреемства. Речь идет лишь о четком разграничении наследственных правоотношений, возникающих по поводу одного наследства, но по различным основаниям. В рамках соответствующих правоотношений наследование в полном объеме подчиняется правилам об универсальности наследственного правопреемства. Все наследники принимают все наследственное имущество как единое целое. Возможные долги в составе наследства распределяются при этом между наследниками пропорционально их долям в наследственном имуществе.

Такое понимание универсальности соответствует и общему для гражданского права принципу диспозитивности, в соответствии с которым участники гражданских правоотношений самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии со своими интересами реализуют свою правоспособность и принадлежащие им права. Принятие наследства либо отказ от него по отдельным основаниям означают только одно - осознанное участие либо отказ от участия в конкретных гражданских правоотношениях.

6. Пункт 1 комментируемой статьи содержит оговорку, в соответствии с которой правилами ГК может быть регламентирован и иной порядок перехода наследства. При этом по смыслу оговорки соответствующие правила могут относиться как к отдельным свойствам наследственного правопреемства (неизменность вида, единство и др.), оставляя природу правопреемства неизменной, так и в целом к его природе (в силу чего правопреемство может быть сингулярным).

Например, если для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие участников общества и в таком согласии наследнику было отказано, он вправе получить от общества лишь действительную стоимость унаследованной доли (ст. 1176 ГК). В данном случае право на долю в уставном капитале преобразуется (меняет вид) в иное качество (право иного рода) - право на компенсацию. Другой пример можно обнаружить в ст. 1179 ГК, где речь идет о наследовании имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. В случае, когда наследник не является членом такого хозяйства и ему отказано в принятии в члены хозяйства, он имеет лишь право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства.

7. Пункт 2 комментируемой статьи определяет круг источников правовой регламентации наследования.

Главенствующее место в системе таких источников занимает ГК. При этом наряду со специальным разделом 5 "Наследственное право" Кодекса, являющимся ключевым в системе источников регламентации наследования, в нем имеются и иные нормы, устанавливающие особенности перехода имущества умершего к другим лицам (см., например, п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 111, ст. 581, п. 6 ст. 582, п. 2 ст. 617, ст. 701, п. 2 ст. 934, п. 2 ст. 1038, п. 1 ст. 1050 ГК).

Нормы права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать положениям ГК (п. 2 ст. 3 ГК). Это касается законов, не только принятых после введения в действие части третьей ГК, но и законов, принятых до его введения и продолжающих действовать на территории Российской Федерации (см. ч. 1 ст. 4 Вводного закона к ч. 3 ГК).

Помимо законов, в прямо предусмотренных ими случаях регулирование вопросов наследования допускается и иными правовыми актами, к которым согласно п. 6 ст. 3 ГК относятся указы Президента РФ и постановления Правительства РФ.

На сегодняшний день отдельные вопросы наследственного права раскрыты как в законах, так и в иных правовых актах (см., например, ст. 21 Земельного кодекса; п. 7 и 8 ст. 21, п. 5, 7 и 8 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью; Указ Президента РФ от 16 мая 1997 г. N 485 "О гарантиях собственникам объектов недвижимости в приобретении в собственность земельных участков под этими объектами" - СЗ РФ, 1997, N 20, ст. 2240).

В соответствии с правилами части третьей ГК приняты Постановление Правительства РФ N 350 и Постановление Правительства РФ N 351.

Руководствуясь ст. 51 Основ законодательства о нотариате, Министерство юстиции РФ установило формы реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах (Приказ Минюста России N 99).

8. Среди специальных норм, связанных с наследованием отдельных видов имущества, особо следует выделить нормы о наследовании исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (ст. 128 и 138 ГК).

Правила о наследовании таких прав в настоящее время содержатся в Законе об авторском праве (абз. 2 п. 2 ст. 17, ст. 27, 29, 43), в Законе о правовой охране программ (п. 2 ст. 1, ст. 6, п. 2 ст. 11), в Патентном законе (п. 3 ст. 7, п. 6 ст. 10) и в Законе о правовой охране топологий ИМС (п. 4 ст. 4, п. 2 ст. 6).

Нужно отметить, что нормы о наследовании в области интеллектуальной собственности и раньше не включались в разделы кодифицированных актов, касающихся общих положений наследственного права. Например, в разделе 7 "Наследственное право" ГК 1964 г. отсутствовали специальные нормы о наследовании авторского, изобретательского и других подобных прав, за исключением ч. 4 ст. 552 о невозможности перехода авторского права по наследству к государству. При этом положения о наследовании соответствующих прав содержались в ст. 481, 496 и 497 раздела 4 "Авторское право", в ст. 518 раздела 5 "Право на открытие" и в ст. 525 раздела 6 "Право на изобретение, рационализаторское предложение и промышленный образец" ГК 1964 г.

В ОГЗ 1991 г. вопросы наследования авторских и смежных прав также рассматривались не в разделе 6 "Наследственное право", а в п. 6 ст. 135, ст. 137 и п. 5 ст. 141 раздела 4 "Авторское право", а вопросы наследования изобретательских прав - в ст. 144 раздела 5 "Право на изобретение и другие результаты творчества, используемые в производстве".

Консультации и комментарии юристов по ст 1110 ГК РФ

Если у вас остались вопросы по статье 1110 ГК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.

1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

Комментарий к Ст. 1110 ГК РФ

1. Под наследованием, или наследственным правопреемством, понимается переход имущества умершего к другому лицу или другим лицам — его наследникам — в установленном законом порядке.

———————————
Серебровский В.И. Избранные труды. М.: Статут (в сер. «Классика российской цивилистики»), 1997. С. 36.

В Конституции РФ установлено: «Право наследования гарантируется» (ч. 4 ст. 35). Для того чтобы данное конституционное положение могло быть реализовано, требуется система норм наследственного права. Основная масса таких норм содержится в ст. ст. 1110 — 1185 ГК РФ, образующих разд. V этого акта, который состоит из гл. 61 — 65.

2. В комментируемой статье дается понятие наследования. В элементарном виде наследование может быть определено как переход имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Если же характеризовать наследование более обстоятельно, то необходимо обратить внимание на следующие указания, содержащиеся в рассматриваемой статье:

1) в порядке наследования переходит имущество — наследство, наследственное имущество, наследственная масса (см. ст. 1112 ГК и комментарий к ней);

2) наследуется имущество умершего и гражданина, объявленного умершим (см. ст. 1113 ГК и соответствующий комментарий);

3) имущество умершего переходит определенным субъектам — наследникам (см. ст. ст. 1116, 1117, 1121, 1141 — 1149, 1151 ГК и соответствующий комментарий);

4) имущество умершего переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства. Под правопреемством понимается переход прав и обязанностей от одного лица к другому. Различают правопреемство универсальное (общее) и сингулярное (частичное). При универсальном правопреемстве осуществляется переход всех (всей совокупности) прав и обязанностей одного лица к другому лицу. (Справедливости ради надо отметить, что переход абсолютно всех прав и обязанностей от одного лица к другому невозможен, всегда были, есть и будут исключения из общего правила (см., в частности, ст. 1112 ГК и комментарий к ней), которые, впрочем, не исключают этого общего правила.) При сингулярном правопреемстве от одного субъекта к другому переходят только отдельные права.

3. В комментируемой статье переход имущества (от наследодателя к наследникам) в порядке универсального правопреемства характеризуется следующими чертами.

Во-первых, имущество переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. в том виде, в котором оно существовало на момент открытия наследства (см. ст. 1113 ГК и комментарий к ней). Конечно, с момента смерти наследодателя до принятия наследства наследниками наследственная масса в той или иной мере может меняться. Так, вещи могут измениться из-за каких-либо органических процессов, например из-за того, что иным стал уход за ними, и т.д. Может возрасти или уменьшиться объем прав и обязанностей, входящих в состав наследства. Однако в силу п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, т.е. считается, что наследник получил имущество наследодателя в том виде, в котором тот его оставил.

Во-вторых, наследник получает имущество как единое целое. По наследству переходит все наследственное имущество (вся наследственная масса). Невозможно наследование лишь вещей или только отдельных вещей и прав, нельзя принять актив (вещи и права) и отказаться от пассива (обязанностей). Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (п. 2 ст. 1152 ГК).

В-третьих, имущество умершего переходит наследникам в один и тот же момент, т.е., как отмечалось (правда, по другому поводу), оно считается принадлежащим наследникам со дня открытия наследства. Интересно, что если есть несколько наследников, то они могут принять (и чаще всего принимают) наследство в разное время. Однако считается, что переход имущества умершего наследника состоялся в один и тот же момент.

4. В п. 2 комментируемой статьи указывается, что нормы наследственного права (правила о наследовании) могут содержаться в (а) Гражданском кодексе, (б) других законах, (в) иных правовых актах.

Системное регулирование наследственных отношений осуществляется, конечно, ГК РФ. Здесь дается понятие наследования и наследства, очерчивается круг наследников, указываются способы принятия наследства и т.д. и т.п. В Кодексе сосредоточено подавляющее число норм наследственного права.

В других законах (имеются в виду только ) изредка встречаются отдельные нормы, направленные на регламентацию наследственных отношений. Обычно появление таких норм обусловлено спецификой объекта (того или иного вида имущества, входящего в состав наследства), его значимостью с точки зрения социально-политической и пр. Так, в ст. 33 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ, ЖК) установлены правила пользования жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу. Иногда сам Гражданский кодекс указывает на другие законы, которые содержат кроме прочего и наследственно-правовые предписания (см., например, п. 2 ст. 1177 ГК и соответствующий комментарий).

Под иными правовыми актами разумеются указы Президента РФ и постановления Правительства РФ (п. 6 ст. 3 ГК). Важно подчеркнуть, что эти акты («иные правовые акты») могут включать в себя нормы наследственного права только в случаях, предусмотренных законом.

5. Смерть гражданина или объявление его умершим влечет возникновение наследственного правоотношения, правовой связи, опосредующей переход имущества наследодателя к наследникам.

Субъектами наследственного правоотношения являются наследники, т.е. лица, призываемые к наследованию для осуществления наследственного преемства после смерти наследодателя. Ими могут быть любые субъекты права гражданского (см. об этом ст. 1116 ГК и комментарий к ней).

Как известно, любое отношение означает связь как минимум двух субъектов. Вот почему в юридической литературе обсуждается вопрос о том, кто же является другим, противостоящим наследникам, субъектом наследственного правоотношения. Нередко таким субъектом называют наследодателя. Как представляется, это вполне очевидная ошибка. Действительно, наследники получают права и обязанности наследодателя. Его смерть порождает наследственное правоотношение. Но субъектом права является лицо, обладающее правоспособностью. Правоспособность гражданина прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК). Следовательно, умерший не может быть участником каких бы то ни было правоотношений. Потому и возникает наследственное правоотношение, что с исчезновением субъекта возникает правовая неопределенность и требуется решить вопрос о принадлежности имущества умершего.

Наследственное правоотношение является абсолютным, в нем определено только управомоченное лицо — наследник. Он может принять наследство, отказаться от него, не принимать наследство. Обязанными же являются все третьи лица («всякий и каждый»). Их обязанность сводится к тому, чтобы не мешать наследнику в реализации его права.

Объектом наследственного правоотношения, очевидно, следует считать то, по поводу чего оно складывается, т.е. наследственное имущество (наследство, наследственная масса), которое включает в себя вещи, права и обязанности, принадлежавшие умершему (наследодателю). Состав наследства (объект наследственного правоотношения) определяется по правилам, установленным ст. 1112 ГК РФ.

Права и обязанности, входящие в наследственную массу, в содержание наследственного правоотношения не включаются. Когда наследник принимает наследство, наследственное правоотношение прекращается; наследник становится участником тех правовых связей, в которых состоял наследодатель.

Право наследования, состоящее из трех указанных правомочий (принять наследство, отказаться от него, не принимать его), принадлежит каждому из наследников. Это право неотчуждаемо. Очевидно, это право можно считать неразрывно связанным с личностью. Есть лишь одно исключение, предусмотренное ст. 1156 ГК РФ, — переход права наследования по наследству (наследственная трансмиссия).

Наследственное правоотношение характеризуется всеми общими признаками гражданских правоотношений: 1) юридическое равенство субъектов; 2) диспозитивность; 3) инициативность субъектов.

Равенство субъектов проявляется в том, что никто не может воздействовать на волю наследника, с тем чтобы он принимал наследство или отказался от него. Принятие наследства одним наследником ни к чему не обязывает других наследников.

Диспозитивность заключается в допущении свободы выбора варианта поведения. Наследник может сам выбрать, принимать наследство или нет. Вместе с тем существуют и установленные законом ограничения. Так, предусмотрены случаи, когда отказ от наследства в пользу какого-либо определенного лица невозможен.

Обычно инициативность субъектов гражданского права проявляется в том, что первый шаг в развитии гражданских правоотношений совершают сами субъекты. В этой связи следует отметить своеобразие наследственного правоотношения: субъекты этого отношения могут проявлять инициативу после наступления определенного события — смерти наследодателя.

Как и любое другое правовое отношение, наследственное правоотношение в своем развитии проходит два обязательных этапа — возникновение и прекращение, кроме того, иногда бывает промежуточный этап — изменение.

Наследственное правоотношение порождается смертью гражданина или объявлением его умершим.

Предпосылками наследственного правоотношения являются факты — состояния: родство, брачные отношения, состояние на иждивении, отношения усыновителя и усыновленного.

Изменение наследственного правоотношения может происходить по линии субъектов и содержания. Изменение субъективного состава происходит, когда наследник отказывается от наследства, умирает, не успев принять наследство. Изменение происходит всякий раз, когда в силу причин, указанных в п. 1 ст. 1141 ГК РФ, к наследованию призываются наследники последующих очередей.

Прекращение наследственного правоотношения происходит с принятием наследства. Если наследуют несколько лиц, то с момента принятия наследства последним из наследников.



Поделиться